Fallos Clásicos |
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TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
FECHA: 1893/09/07
PARTES: Cullen Joaquín M. c. Llerena Baldomero
Buenos Aires, Setiembre 7 de 1893.
Vistos en el acuerdo: El doctor Joaquín M. Cullen expone: que en nombre
del Gobierno provisorio de la Provincia de Santa Fe, se presenta ante esta Suprema
Corte, demandando justicia contra el doctor don Baldomero Llerena, que lo ha
depuesto invocando una ley inconstitucional, y pide que ella resuelva la demanda,
declarando que la ley de intervención a Santa Fe, promulgada el diez
y ocho de Agosto último, es contraria a los artículos setenta
y uno y ciento cinco de la Constitución Nacional; que el doctor Baldomero
Llerena, es responsable para con el Gobierno de Santa Fe, de todos los daños
y perjuicios provenientes de la ejecución de dicha ley, y que debe restablecer
la situación existente antes de efectuada la referida intervención.
En justificación de su personería, acompaña el poder otorgado
por don Mariano Candioti, gobernador provisorio de la provincia de Santa Fe,
nombrado por la revolución que derrocó, el treinta de Julio del
corriente año, el Gobierno establecido, acompañando seis telegramas
oficiales, uno del Ministro de la Guerra, de fecha cinco de dicho mes de Agosto
y cinco del Ministro del Interior, uno de la misma fecha, dos de fecha ocho,
uno de fecha nueve, y uno de fecha diez del mismo mes.
En los dos primeros, dichos ministros se limitan a devolver su saludo al Gobernador
doctor don Mariano Candioti; en uno de fecha ocho, el señor Ministro
del Interior acusa recibo de un telegrama del mismo, y le expresa que ve con
satisfacción que la pacificación de la Provincia se lleva a cabo,
haciendo votos porque terminen del mismo modo los incidentes de que le da cuenta,
pues la República entera está interesada en que el orden se restablezca.
En los otros, le transmite noticias políticas referentes a las provincias
de Buenos Aires y Corrientes, sin que en ninguno de ellos se invoque autorización
o conocimiento del señor Presidente de la República.
Acompaña también el demandante, un telegrama del Gobernador de
la Provincia de Entre Ríos, de fecha cuatro de Agosto, acusando recibo
del telegrama que el doctor Candioti le dirigió participándole
que había sido nombrado Gobernador provisorio; otro del Gobernador de
Corrientes, de fecha cinco de Agosto en el mismo sentido; y otro del ViceGobernador
de la misma Provincia, fecha siete, participándole que había sido
puesto en posesión del mando por haberse ausentado el Gobernador.
Presenta igualmente el demandante, un ejemplar impreso del diario de sesiones
de la Honorable Cámara de Senadores de fecha treinta de Julio del corriente
año, en el cual se contiene la sesión celebrada por dicha Cámara
y el proyecto de ley de Intervención, que fue sancionado por ella, y
pasado a la Honorable Cámara de Diputados, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo primero. Decláranse intervenidas a los
efectos de los artículos quinto y sexto de la Constitución, las
Provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
"Artículo segundo. Decláranse en estado de sitio
las Provincias a que se refiere el artículo anterior y la de San Luis.
"Artículo tercero. Autorízase igualmente al Poder
Ejecutivo para movilizar la guardia nacional de las Provincias referidas.
"Artículo cuarto. El Poder Ejecutivo queda también
autorizado para hacer los gastos que reclame el cumplimiento de la presente
ley.
"Artículo quinto. Comuníquese, etc."
Se agrega del mismo modo un ejemplar impreso de la sesión de la Honorable
Cámara de Diputados, de fecha primero de Agosto, en la cual fue rechazado
en general el expresado proyecto. Otro ejemplar impreso se acompaña de
la sesión celebrada por la misma Cámara de Diputados con fecha
quince de Agosto, en la que se presentó un proyecto de ley de Intervención
en las provincias de Santa Fe y San Luis, el cual fue sancionado en dicha sesión
en los siguientes términos:
"Artículo primero. Decláranse intervenidas las
provincias de Santa Fe y San Luis, a efecto de organizar sus poderes públicos,
dentro de las prescripciones de la Constitución nacional y de las leyes
de la Provincia.
"Artículo segundo. Autorízase al Poder Ejecutivo
para movilizar la guardia nacional en cuanto lo considere necesario a la ejecución
de esta ley.
"Artículo tercero. Autorízasele igualmente para
hacer los gastos que se requiera con imputación a la presente.
"Artículo cuarto. El Poder Ejecutivo dará cuenta
oportunamente al Honorable Congreso.
"Artículo quinto. Comuníquese, etc."
Otro ejemplar impreso, que también se adjunta, del diario de sesiones
de la Honorable Cámara de Senadores, conteniendo la sesión del
mismo día, hace constar que fue sancionado en ella el referido proyecto
de ley, en los mismos términos en que fue admitido por la Honorable Cámara
de Diputados, quedando así sancionada la ley de Intervención,
que es denunciada como inconstitucional por el querellante.
Posteriormente fue presentada la protesta de foja cincuenta y nueve contra la
Intervención.
El representante del Gobierno provisorio de la provincia de Santa Fe, reconociendo
que éste ha sido constituido por la revolución triunfante, pues
no podía ser nombrado por el pueblo, con sujeción a la forma establecida
por la Constitución y las leyes de la Provincia, funda implícitamente
su personería en el reconocimiento de su autoridad por los Ministros
del Poder Ejecutivo de la Nación, en los telegramas que acompaña,
deduciendo la misma consecuencia de los que le fueron dirigidos por los gobiernos
de las provincias de Entre Ríos y Corrientes ya mencionados; y establece
con ese principal fundamento, su derecho a continuar en el desempeño
de sus funciones, a no ser perturbado en ellas y a ser amparado en su ejercicio
por esta Suprema Corte, por sentencia que declare inconstitucional la ley de
Intervención, y que suspenda su cumplimiento.
Sostiene la inconstitucionalidad de dicha ley de intervención, fundándose
únicamente en el hecho de haber sido sancionada por el proyecto respectivo,
que tuvo su origen en la Honorable Cámara de Diputados, después
de rechazado en general anteriormente, otro proyecto de intervención
en la misma Provincia, que había iniciado y sancionado en la Honorable
Cámara de Senadores, en virtud de requerimiento del Gobernador de Santa
Fe, dirigido al Gobierno Nacional antes de ser vencido y derrocado por la revolución.
La parte demandante reconoce explícitamente en el Congreso, la facultad
constitucional de sancionar leyes de Intervención en las Provincias;
lo cual lleva implícito el reconocimiento en el Poder Ejecutivo del deber
de ejecutar esas leyes, quedando por lo tanto legitimada la investidura legal
del Interventor que representa la autoridad del Presidente de la República
en nombre de la ley.
Tampoco desconoce ni contesta el carácter esencialmente político
de ella, derivando toda su argumentación de la circunstancia, ya mencionada,
de haber sido rechazado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley
de Intervención en la misma Provincia, que le había sido remitido
en revisión del Senado; iniciando ella, quince días después,
otro proyecto de intervención en los términos transcriptos, que
resultó sancionado por ambas Cámaras del Congreso, y que fue promulgado
por el Poder Ejecutivo como ley de la Nación.
La objeción, por consiguiente, se hace a la forma de la sanción,
no a la materia de la ley misma, que reconoce ser, en tesis general, atribución
del poder legislativo el dictarla.
La Intervención nacional en las provincias, en todos los casos en que
la Constitución la permite o prescribe, es, como queda dicho, un acto
político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente
a los poderes políticos de la Nación; y así está
reconocido en nuestros numerosos precedentes al respecto, sin contestación
ni oposición de ningún género: todos los casos de Intervención
a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político,
esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación
del poder judicial.
Los precedentes de los Estados Unidos están en un todo conformes con
esta doctrina, consagrada por sus leyes, por la práctica constante de
sus Gobiernos, establecida por las decisiones de sus tribunales, y enseñada
por los comentadores de su Constitución.
La sentencia de la Corte Suprema de aquel país, siempre invocada en esta
materia, y conocida con el nombre del Juez Taney, en el caso de Leither v. Bruther
y otros, dejó establecido, confirmando otras decisiones, "que las
Cortes de justicia, sostienen uniformemente que corresponde al poder político
declarar si el Gobierno de la Carta ha sido depuesto o no, y cuando esta decisión
haya tenido lugar, deben limitarse a tomar nota de ella como la ley suprema
del Estado, sin necesidad de informaciones verbales ni examen de testigos".
Dícese también en esa sentencia: "con arreglo a este artículo
de la Constitución (artículo cuarto, sección cuarta) toca
al Congreso determinar qué clase de Gobierno es el que se halla establecido
en un Estado. Como los Estados Unidos garanten a cada Estado una forma republicana
de gobierno, el Congreso debe necesariamente decidir qué Gobierno es
el que se halla establecido en ese Estado, antes de poder determinar si es republicano
o no... esta decisión es obligatoria para los otros departamentos del
Gobierno, y no puede ser controvertida por un tribunal judicial".
Con referencia a los casos de conmociones locales, violencia doméstica,
la sentencia citada se expresa en los siguientes términos: "Corresponde
igualmente a la cláusula de la Constitución antes citada, lo referente
a proveer a los casos de violencia doméstica. Toca al Congreso, también
en este caso, determinar respecto de los medios que deben adoptarse para hacer
efectiva la garantía".
En el caso de Texas versus White, la Suprema Corte declaró también
entre otras conclusiones: que la facultad para poner en ejercicio la cláusula
de la garantía, es primariamente un poder legislativo y reside en el
Congreso (Wallace, siete, página setecientos).
En el del Estado de Georgia contra Stanton, en que se impugnó la ley
del Congreso como inconstitucional, el fallo de la Suprema Corte contiene una
declaración no menos explícita y terminante en el mismo sentido:
"Que estas materias, tanto como están establecidas en el cuerpo
de la demanda y en la contestación de los demandados, reclaman el fallo
de la Corte sobre cuestiones políticas, y sobre derechos, no de las personas
o de la propiedad, sino de un carácter político, difícilmente
podrá ser negado. Porque los derechos para cuya protección nuestra
autoridad es invocada, son los derechos de soberanía, de jurisdicción
política, de Gobierno, de la inexistencia orgánica (corporated)
como Estado, con todos los poderes y privilegios constitucionales. Ningún
caso de derechos privados o de propiedad privada violados, o en peligro actual,
o amenazada de violación, se ha presentado por la demanda, en una forma
judicial, al juicio de esta Corte".
El Doctor Cullen demanda ante esta Suprema Corte precisamente una decisión
igual a la denegada en términos tan explícitos en la sentencia
precedentemente citada: no trae a discusión una contienda entre partes
por derechos individuales de particulares o del Estado mismo, vulnerados por
la ejecución de una ley del Congreso, y que se encuentren protegidos
por la Constitución directamente; no produce un verdadero caso judicial,
en la acepción propia de este concepto jurídico; pretende expresamente
el restablecimiento del Gobierno provisorio que representa el poder político
de la Provincia y que mande suspender la Intervención que se realiza
en ella por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de una ley; reclama una decisión
de carácter general, que comprenda todo el régimen de Gobierno
de Santa Fe; una sentencia de naturaleza política y de efecto puramente
político, controlando y revocando disposiciones y actos del poder legislativo
y del Poder Ejecutivo de la Nación, en materia de la exclusiva competencia
de dichos poderes; lo que se encuentra fuera de las atribuciones de esta Corte,
como ha sido también declarado por los tribunales de los Estados Unidos.
Si como queda demostrado, la materia, es decir, la Intervención, es del
resorte de los poderes políticos, y sus decisiones al respecto, no pueden
ser controvertidas por el departamento judicial, no pueden contestarse las facultades
de aquellos para decidir tanto sobre el fondo, como sobre la forma de sus deliberaciones;
así cuando se dicta la ley, como cuando se resuelve todo asunto comprendido
en sus atribuciones constitucionales. Es una regla elemental de nuestro derecho
público que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno
de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí
mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente.
Por esta razón, no compete a esta Suprema Corte, en la presente demanda,
examinar la interpretación y aplicación que las Cámaras
del Congreso han dado al artículo sesenta y uno de la Constitución.
Por consiguiente esta demanda no ha podido ni debido ser presentada ante esta
Suprema Corte.
Por lo que queda expuesto, se hace innecesario un pronunciamientoto especial
sobre el título invocado por el Doctor Don Mariano Candioti como Gobernador
provisorio, y el alcance de sus facultades para requerir judicialmente la protección
a su investidura política. Tampoco se considera preciso estimar la eficacia
que se atribuye por el querellante a los telegramas que ha presentado de los
Ministros del Interior y de la Guerra, ni traer a juicio el que posteriormente
le fue dirigido por el Ministro del Interior, contestando el del expresado Gobernador
y su Ministro, y que ha sido publicado por los diarios de esta capital sin contradicción
alguna, en el cual, invocándose por primera vez la autoridad del señor
Presidente de la República, le notifica que éste no reconoce en
el Gobierno provisorio de Santa Fe, carácter oficial ni personería
para discutir la ley de intervenciones.
Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo concordantemente
expuesto y pedido por el señor Procurador General se resuelve:
Que esta Suprema Corte carece de jurisdicción para entender en la demanda,
por razón de la materia sobre que versa; y repuestos los sellos, archívese,
pudiendo notificarse con el original.
Benjamín Paz. Abel Bazán. Octavio Bunge.
Juan E. Torrent. Luis V. Varela (en disidencia).
DISIDENCIA
Buenos Aires, Setiembre 7 de 1893.
Vistos en el acuerdo: Para decidir sobre la competencia de esta Suprema Corte,
en la demanda que ha producido el Doctor Joaquín M. Cullen, a nombre
del Gobierno provisorio que se organizó en la provincia de Santa Fe,
después de la revolución armada que tuvo lugar el treinta de Julio
próximo pasado, es indispensable estudiar y resolver diversos puntos
de derecho federal, directamente afectados por este asunto, y cuya separación
conviene hacerse, para la mayor claridad de la exposición y el mejor
acierto de la resolución.
Primero: ¿Tienen los tribunales federales jurisdicción para entender
en demandas fundadas sobre la validez o nulidad de leyes políticas, dictadas
por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo?
Segundo: ¿En caso afirmativo procede, en la demanda instaurada por el
Doctor Cullen, la jurisdicción originaria de esta Suprema Corte, por
razón de las partes que intervienen en el juicio?
Para estudiar la primera de estas cuestiones, es menester remontarse a los orígenes
de nuestra Constitución, y buscar los propósitos con que se han
organizado los poderes públicos en la Nación Argentina.
La base de toda autoridad está en el derecho original del pueblo para
establecer su gobierno, fundado en aquellos principios que él creyere
convenientes y adecuados a los fines de su propia felicidad.
La Constitución Nacional es la manifestación escrita de aquella
voluntad del pueblo. Por ella, al reconocerse el hecho histórico de la
existencia de la Nación y de las Provincias, se determinaron las facultades
respectivas de cada uno de sus gobiernos, señalándose límites
insalvables a la autoridad del uno y del otro, de manera que, en el funcionamiento
coordinado de ambos, pudieran girar dentro de la misma esfera, sin chocar en
sus evoluciones respectivas.
Al crearse, por esa Constitución, el Gobierno Federal, se asignaron a
los diferentes departamentos de su organización, los poderes peculiares
que en ellos delegaba el pueblo, estableciéndose ciertas limitaciones,
las cuales no podrían ser transgredidas por esos departamentos.
Los poderes del Congreso están definidos y limitados; y, a fin de que
esos poderes no fuesen olvidados ni equivocados, están ellos escritos
en la Constitución.
Los poderes del Presidente de la República fueron enumerados, y esta
enumeración debe suponerse que fue conscientemente hecha por nuestros
constituyentes, desde que lo hacían después de los debates que
habían tenido lugar sobre la importancia de esa enumeración, en
el Congreso y en las Cortes de los Estados Unidos, cuya Convención no
hizo la enumeración mencionada, a pesar de figurar en las ediciones sucesivas
de la Constitución (Paschal, Annoted constitution, página cincuenta
y uno).
En cuanto al Poder Judicial, la Constitución no ha hecho más que
delinear los grandes contornos de sus atribuciones, dejando los detalles al
Congreso, a quien se ha confiado, por delegación expresa, la facultad
de dictar las leyes necesarias y adecuadas para poner en ejercicio a todos los
poderes, menos el suyo propio (U. S. C. Wheaton, primero, página trescientos
veinte y seis).
Sin embargo, en cuanto a las atribuciones, que nacen de la Constitución
misma, expresa y taxativamente determinadas en ella, la jurisdicción
de los Tribunales Federales, procede aun cuando el Congreso no las haya reglamentado;
porque los tribunales existen por una concesión directa que el pueblo
ha hecho en ellos de su poder judicial (Peters, doce, página seiscientos
cincuenta y siete). Así, por ejemplo, se ha resuelto que: "En los
casos en que la Corte tiene jurisdicción originaria, la forma de sus
procedimientos no está establecida por ley del Congreso, sino por las
reglas y decretos de la misma Corte" (Floridaw. Georgia, Howard, diez y
siete, página cuatrocientos setenta y ocho).
Entre otras atribuciones acordadas a la jurisdicción, especial y limitada,
de los tribunales federales, la Constitución les ha dado: "el conocimiento
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
Constitución y por las leyes de la Nación".
Parece natural que, buscando interpretar el alcance de esta cláusula
constitucional, debiera esto hacerse tomando las palabras en ella empleadas,
por su significado en el lenguaje y en el derecho.
Si la Constitución ha empleado los términos "todas las causas",
no puede racionalmente hacerse exclusiones de algunas causas para declarar sobre
ellas la incompetencia de los tribunales federales.
En la jurisprudencia norteamericana se ha llegado, a este respecto, a extremos
mucho más concluyentes.
La sección trece de la ley judiciaria de mil setecientos ochenta y nueve,
que organizó el sistema judicial de los Estados Unidos, establece que
"La Suprema Corte tendrá jurisdicción exclusiva en todas
las controversias de una naturaleza civil, en que un Estado sea parte".
El Estado de Rhode Island demandó al estado de Massachusetts por una
cuestión de límites, y, como la Corte reconociera que no se trataba
de una cuestión de naturaleza civil, sino política, estudió
el caso averiguando si, por la Constitución, ya que no por la ley, tenía
jurisdicción para entender en la demanda.
"La siguiente investigación que debemos hacer decía
la Corte en su fallo, es averiguar si tenemos jurisdicción
sobre la materia del pleito para oirlo y fallarlo. Que la controversia es entre
dos Estados, no puede negarse; y, aun cuando la Constitución no extiende,
en sus términos, el poder judicial a todas las controversias entre dos
o más Estados, sin embargo, en sus términos no excluye ninguna,
cualquiera que sea su naturaleza o motivo... Esta Corte, interpretando la Constitución,
en cuanto a las concesiones de poderes a los Estados Unidos, y a las restricciones
sobre los Estados, ha sostenido siempre, que la excepción de un caso
particular cualquiera, presupone que todos los demás casos que no han
sido exceptuados están comprendidos en la facultad concedida o en la
prohibición; y ha establecido como una regla general que donde no se
ha hecho una excepción expresa (in terms), no puede hacerse ninguna por
mera implicancia e interpretación." (Rhode Island v. Massachusetts,
Peters, 12, pág. 721 y sig. véase también Wallace, 6, pág.
378; id. 8, pág. 489; id 12, pág. 438; id 9, pág. 206,
207, 216).
Lo expreso de esta declaración hace innecesario todo comento. Si la Constitución
Argentina ha dado jurisdicción a los tribunales federales, en todas las
controversias que versen sobre puntos regidos por la Constitución, ni
la ley ni la Corte Suprema pueden hacer excepciones.
Allí donde la Constitución no ha hecho distinciones, no puede
nadie hacerlas.
Y esta jurisdicción que la Constitución acuerda a los tribunales
Federales, nace de la materia en litigio, y no de las condiciones de las partes
que estén en el pleito.
Pero se objeta que, no todas las causas que versan sobre puntos regidos por
la Constitución, pueden producir casos judiciales, por cuanto hay muchos
actos emanados de los poderes políticos de la Nación que no pueden
servir de materia a un juicio ante los Tribunales Federales.
La objeción es perfectamente pertinente y exacta. Las funciones políticas
privativas de los departamentos políticos del Estado, no son susceptibles
de un juicio ante los tribunales, cuando el ejercicio de esas funciones no han
puesto la ley o el acto ejecutado en conflicto con la Constitución misma.
Pero cuando una ley o un acto del Poder Ejecutivo estén en conflicto
con las disposiciones, derechos y garantías que la Constitución
consagra, siempre surgirá un caso judicial, que podrá ser llevado
ante los tribunales por la parte agraviada.
En el celebre caso de Marbury v. Madison (Cranch, 1, pág. 137), la Corte
Suprema de los Estados Unidos estudió este punto con luminosa amplitud.
Aquella era una demanda promovida contra James Madison, Ministro de Estado,
exigiéndosele, por los demandantes, la entrega de sus nombramientos de
jueces de paz, que el presidente Adams había dejado firmados y sellados
al abandonar el Gobierno.
El caso se producía sobre una materia eminentemente política,
pues que se discutía la facultad del nuevo Presidente de la República
para retener los nombramientos hechos por su antecesor; y después de
reconocerse por la Corte la procedencia de la acción por razón
de la materia y por razón de las personas; después de reconocerse
que los nombramientos hechos habían quedado perfeccionados por la aceptación
del Senado, la firma del Presidente y el sello de los Estados Unidos; después
de reconocerse que los tribunales tenían derecho para dirigir mandamus
a los miembros del Poder Ejecutivo, como ya lo había hecho el gran juez
Marshall, respecto del Presidente Jefferson; la Corte concluyó por declarar
que, el caso no caía ante su jurisdicción originaria, porque la
ley que le había acordado esa jurisdicción, era inconstitucional.
La importancia de ciertos principios consignados en ese fallo notable, y su
completa pertinencia respecto del caso ocurrente, autorizan su consignación
in extenso; su extracto sería insuficiente.
"Si una ley de la Legislatura decía el fallo
que fuese repugnante a la Constitución, es nula, ¿podría
ella, no obstante su invalidez, atar a los Tribunales y obligarlos a cumplirla?
O, en otras palabras: aunque ella no sea una ley, ¿constituiría
ella una disposición tan efectiva, como si fuese una ley?
"Esto sería destruir en el hecho lo que se había establecido
en la teoría y parecería, a primera vista, un absurdo demasiado
grande para insistir en él...
"Si, pues, los Tribunales deben atender a la Constitución, y la
Constitución es superior a cualquiera ley de la Legislatura, la Constitución
y no la ley ordinaria debe regir el caso al que ambas sean aplicables...
"Aquellos, pues, que combaten el principio de que la Constitución
debe ser considerada, en la Corte, como la ley suprema, (paramount law) están
obligados a sostener que los tribunales deben cerrar sus ojos ante la Constitución
y ver sólo la ley". (Marbury v. Madison, Cranch, 1, pág.
177).
Nada hay más concreto y explícito respecto de estos deberes y
estas facultades de los tribunales, en los casos de conflicto entre la Constitución
y las leyes del Congreso; pero, aún aceptándose esta doctrina,
se sostiene que no todas las leyes que pugnen con la Constitución pueden
traerse al juicio de los tribunales.
Semejante doctrina no ha tenido sanción en los fallos de esta Suprema
Corte, porque, hasta ahora, no ha llegado caso alguno a este tribunal que reclamase
decisión a ese respecto.
Sin embargo, recordándose que nuestro Gobierno es adoptado de otro ya
existente en el mundo, a la época de nuestra organización, se
ha invocado la jurisprudencia de ese país, cuyas instituciones copiamos
en gran parte, al constituirnos.
Se ha interpretado mal, no obstante, la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia Norteamericana, cuando se ha afirmado que aquel Tribunal ha declarado
que las leyes políticas que dicta el Congreso, escapan al juicio de los
tribunales federales. Ni se ha dicho esto en fallo alguno, ni ha podido decirse,
porque no hay ley que pueda dejar de ser aplicada o juzgada por los jueces de
la Nación, si ocurre un caso judicial que la traiga ante el Tribunal.
Lo que se ha declarado en los Estados Unidos, y que no puede desconocerse como
jurídicamente exacto, es que los tribunales de justicia no tienen jurisdicción
para resolver "cuestiones políticas"; es decir, que no puede
traerse ante ellos el fallo de un punto cualquiera que no forme controversia
de intereses o de derechos, sino que sólo afecte a la política.
Como se comprende, la diferencia es sustancial.
Pero ¿cuáles son esas cuestiones políticas que escapan
al juicio de los tribunales de la Nación?
Si se recorre la jurisprudencia norteamericana, desde el primero hasta el último
de sus fallos, se encontrará que, sin una sola excepción, las
únicas cuestiones políticas que la Corte ha declarado ajenas a
su juicio, son aquellas en que los poderes políticos del Estado han procedido
como representantes absolutos de la soberanía nacional; es decir, son
sólo aquellas cuestiones de derecho público, en que la ley internacional,
que es lo que en el jus gentium se llama "ley política", puede
estar afectada; o aquellas que, por analogía, se aplican a los Estados
independientes que forman la República independiente, reunidos en confederación.
En todos los casos en que los tribunales federales se han excusado de conocer
en el pleito, fundándose en que se trataba sólo de una cuestión
política, la materia en discusión ha sido la existencia o inexistencia
de un Gobierno extranjero o de Estado, los límites internacionales; la
soberanía de un país extranjero sobre un territorio determinado;
las condiciones de las tribus indias dentro del territorio de la Unión;
las cuestiones sobre neutralidad y beligerancia en caso de guerra; las facultades
de los monarcas extranjeros para tratar con el Gobierno de los Estados Unidos,
y acaso algún otro punto, pero siempre sujeto a las facultades del soberano
en el derecho público (Weaton, 3, pág. 246 y 610; id. 4, pág.
52 y 467; id, 6, pág. 193; Peters, 2, pág. 253; id. 11, pág.
511; id. 13, pág. 415; id. 14, pág. 170; Cranch, 1, pág.
137; id. 4, pág. 241; id. 9, pág. 388; Howard, 5, pág.
343; id. 14, pág. 38; id. 16, pág. 635; Wallace, 3, pág.
409; id. 6, pág. 50).
Algunos de esos casos han afectado directamente a la República Argentina,
unos, con motivo de la epopeya de Buchardo, cuando llegó al mar de las
Antillas y a las costas de Méjico, con el pabellón nacional en
la popa de "La Argentina", apresando buques de guerra y mercantes
que llevaban la bandera española, durante la guerra de la Independencia;
y otros a propósito de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas,
con motivo del apresamiento del "The Harriet", buque norteamericano
asegurado en una compañía también americana.
En el primer caso se discutió en los Tribunales nacionales de la Unión
el carácter que tenían, en el derecho internacional, las antiguas
colonias españolas, en la guerra con la metrópoli; declarándose
que, en tanto que su carácter de beligerantes o de naciones independientes
no hubiese sido reconocido por los poderes políticos de los Estados Unidos,
los tribunales no tenían jurisdicción para decidir sobre el carácter
que ellas tenían; y, en el segundo, se decidió que, no habiendo
los poderes públicos de los Estados Unidos reconocido la soberanía
de Buenos Aires sobre las islas Malvinas, los tribunales federales no podían
reconocer buena presa a los efectos del capitán, la hecha por el Gobernador
don Luis Vernet, del buque americano "The Harriet".
Como éstas, son todas las "cuestiones políticas" que
la Corte Americana ha declarado que no caen bajo su jurisdicción; y,
cuando han aplicado estas reglas del derecho internacional, a las relaciones
entre los gobiernos locales de Estado y los Estados Unidos, han limitado su
declaración de incompetencia a aquellos actos políticos, en que
había un reconocimiento o un desconocimiento expreso de un Gobierno de
Estado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Así resultó en el caso de Luther v. Burden (Howard, 7, pág.
1) en que la Corte se limitó a declarar que el Gobierno de Rhode Island,
era el que había reconocido los poderes políticos de la Unión;
en el de los indios Kerokees, que se ha citado en esta causa, y, sobre todo,
en el de Georgia v. Stanton, en que la ley que se traía al juicio de
la Corte, empezaba por declarar que no existía Gobierno alguno, ni legal
ni de hecho en ese Estado.
Como se ve, en ninguno de todos los casos en que la Corte Suprema ha declarado
su incompetencia, por tratarse, en el caso, de una cuestión política,
se ha referido a las leyes que, en el curso ordinario de la legislación,
puede dictar el Congreso.
Las cuestiones políticas, son sólo cuestiones de soberanía,
y, si bien la Constitución no ha dado al poder judicial la facultad de
dirimir conflictos entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de Provincia,
tampoco puede pretenderse que la Constitución ha impuesto a éstas
el deber de acatar, sin recurso, las medidas políticas del Gobierno Federal
que sean contrarias a la Constitución.
Pero, lo que es indiscutible, es que, si la Corte Suprema de Estados Unidos
ha excluido de su conocimiento las cuestiones políticas, ha reconocido
siempre su jurisdicción sobre las leyes políticas, que afectaban
derechos constitucionales.
El Juez Taney, en una sentencia de esas en que la Corte Suprema de los Estados
Unidos declaró que las cuestiones políticas no caían bajo
la jurisdicción de los tribunales, consagró expresamente este
mismo principio.
Se discutía en el caso "Doe et al. v. Baden" (Howard, 16, 1°,
635) la validez de una concesión de tierra hecha por el Rey de España,
anexa al tratado por el cual fue cedida la Florida a los Estados Unidos. Se
argumentó la falta de facultades constitucionales con que el Rey de España
había procedido, sosteniéndose que si el poder ejercido por él
en tratado, residía en algún departamento del Gobierno Español,
éste serían las Cortes.
El Juez Taney dijo entonces: "Estas son cuestiones políticas y no
judiciales. Pertenecen exclusivamente al departamento político de Gobierno.
"Por la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente tiene
la facultad, por y con el acuerdo del Senado, para hacer tratados, siempre que
dos terceras partes de senadores concurran en ello... Y la Constitución
declara que todos los tratados hechos bajo la autoridad de los Estados Unidos,
serán la ley suprema del país. El tratado es, pues, una ley hecha
por la autoridad correspondiente, y las Cortes de Justicia no tienen facultad
alguna para anular o dejar de tener en consideración, cualquiera de sus
cláusulas, a menos que ellas violen la Constitución de los Estados
Unidos." (Howard, 16, pág. 656).
Como se ve, aquí queda perfectamente deslindada la cuestión judicial
de la cuestión política. Si lo que está en debate es la
facultad de los contratantes para hacer un tratado, la cuestión es política,
como cuestión que afecta a la soberanía, y los tribunales no tienen
acción sobre ella; pero si el pleito se hace sobre la constitucionalidad
de las cláusulas de ese tratado, la cuestión es judicial, y las
Cortes de justicia pueden pronunciarse sobre su validez.
Esto en cuanto a materias internacionales. En cuanto a la legislación
interna del Congreso, política o no en sus objetos, la doctrina es más
absoluta.
Las leyes políticas caen bajo el peso de los tribunales de la nación,
que, sin vetarlas, pueden declararlas inocuas. Las cuestiones políticas
son completamente ajenas al Poder Judicial, y sólo pueden resolverse
por el Congreso y el Presidente de la República, siendo sus resoluciones
obligatorias para todos los poderes y habitantes del país.
En el caso de "Scott et al. v. Jones" (Howard, 5, pág. 371)
se dijo a este respecto, que "la existencia de dos clases de cuestiones,
a saber, judiciales y políticas, se ha reconocido por esta Corte, más
de una vez, sobre una de las cuales alcanza su jurisdicción, pero no
sobre la otra. La línea que separa estas dos clases de cuestiones nunca
se ha trazado, sino que la Corte, sabiamente, se ha contentado con decidir en
cada caso, si él quedaba a uno u otro lado de la línea. Cuando
las decisiones sean más numerosas entonces se podrá tender la
línea en toda su extensión, y asentar definitivamente una doctrina".
Y la jurisprudencia se encuentra detenida ahí hasta este mismo momento,
resolviéndose en unos casos un asunto, como cuestión política,
para, en otros, fallar el mismo caso, como cuestión judicial.
Basta citarse a este respecto, como comprobación de ese aserto, los dos
casos producidos ante la Corte de los Estados Unidos, por los Estados de Georgia
y Mississipi, con motivo de las leyes de reconstrucción de los Estados
del Sud, después de terminada la guerra de secesión.
Esas leyes habían suprimido la existencia política de diez Estados
de la Unión, convirtiéndolos en cinco circunscripciones militares,
e interviniéndolos hasta tanto que se reorganizaran con arreglo a las
nuevas leyes del Congreso. La rebelión acababa de ser vencida, y, después
de arrojada la representación que los Estados rebeldes tenían
en el Congreso, la política y los vetos de los presidentes Lincoln y
Johnson, respecto de esos Estados, fueron derrotados por esas leyes de reconstrucción.
Se trataba, pues, de leyes eminentemente políticas, y los Estados de
Mississipi y de Georgia, dirigían su acción buscando que ellas
no fuesen cumplidas. En el primer caso, Mississipi entabló su demanda
contra Andrew Johnson, presidente de la República, y la Corte no se declaró
incompetente para entender en ella, fundándose en que se trataba de una
cuestión política, sino que se limitó a declarar que el
presidente de la República no era demandable ante la justicia ordinaria
por el desempeño de sus funciones políticas (Mississipi v. Johnson,
Wallace, 4, pág. 500).
En el segundo caso, Georgia demandó a Stanton, Ministro de Guerra, pidiendo
que se ordenase al general Grant que no cumpliese las leyes de reconstrucción,
por ser inconstitucionales, y la Corte se declaró incompetente para entender
en el asunto por tratarse de una cuestión política (Georgia v.
Stanton, Wallace, 6, pág. 50).
La diferencia de los fundamentos del fallo de la Corte en estos dos casos, en
que se impugnaban las mismas leyes, demuestra cuán cierta es la afirmación
de que la línea que separa las cuestiones políticas de las judiciales
aún no está trazada.
Pero vale la pena recordar, respecto de estos dos casos, que cuando los mencionados
Estados ocurrieron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, las leyes de
reconstrucción no se habían comenzado a ejecutar, y se pretendía
por ellos que la Corte ejerciese una acción preventiva, declarando que
aquellas leyes no debían ejecutarse.
Acaso, si ellas hubiesen estado en vía de ejecución, el fallo
de la Corte habría sido distinto, por cuanto, en la misma decisión
en que el tribunal se declaraba incompetente para cohibir al Presidente de la
República en el ejercicio de las funciones oficiales, la Corte establecía
que: "El Congreso es el departamento legislativo de gobierno, el Presidente
es el departamento ejecutivo; ninguno de ellos puede ser restringido en su acción
por el departamento judicial, aunque los actos de ambos, una vez ejecutados,
están, en los casos pertinentes, sujetos a su conocimiento (Wallace,
4, pág. 500).
Pero hay todavía algo más expresivo y aplicable a estas cuestiones,
en uno de estos dos casos de la jurisprudencia norteamericana.
Cuando en el caso de Georgia versus Stanton, la Corte Suprema en mayoría,
falló diciendo que: "Habiendo arribado a la conclusión de
que esta Corte... no tiene jurisdicción sobre la materia en litigio,
no es necesario examinar la cuestión en cuanto se refiere a la jurisdicción
sobre la parte demandada", que era el Ministro de la Guerra; el Chief justice
Chase firmó en disidencia ese fallo, sin dar las razones de su opinión.
"No pudiendo prestar mi asentimiento, dijo: a las conclusiones contenidas
en la opinión que acaba de leerse para rechazar la demanda del recurrente,
coincido por completo en la conclusión de que el caso producido por la
demanda es uno de aquellos en que esta Corte no tiene jurisdicción (Wallace,
6, pág. 77).
Aunque podría deducirse, lógicamente, de estas breves palabras
de la disidencia del Juez Chase que, en su concepto, la materia del caso caía
bajo la jurisdicción de la Corte, esta deducción sólo sería
una mera implicancia.
Sin embargo, poco tiempo después de ese fallo, el mismo Juez Chase, fundando
entonces la opinión de la Corte de Estados Unidos, en el caso de "Texas
v. White" (Wallace, 7, pág. 700), tuvo oportunidad de establecer
sus doctrinas y hacer triunfar sus teorías, acaso explicando los motivos
de su disidencia en el caso anterior.
En ese fallo se estudió la cuestión de competencia, para establecer
si Texas, que aparecía en el pleito como demandante, era o no un Estado
de la Unión Americana.
La notable sentencia de Chase será siempre un luminoso faro a los que
busquen el significado de la palabra "Estado" (Provincia), empleada
en diferentes artículos de las constituciones Americana y Argentina.
Pero no es ésta la oportunidad de tratar esa parte de la sentencia del
Juez Chase, sino de aquella que, teniendo directa relación con las leyes
políticas, la Corte reconoció expresamente su facultad para ocuparse
de ellas.
A fin de resolver si Texas era o no un Estado de la Unión, el fallo tuvo
que traer a su consideración los actos del Presidente de la República
y las leyes del Congreso, que afectaron a los estados rebeldes, durante y después
de la guerra civil.
En el fondo, la Corte declaró que Texas nunca había dejado de
ser un Estado de la Unión Americana, y que lo había representado
legalmente tanto el gobernador electo popularmente después de la rebelión,
como el gobierno militar nombrado por el Presidente, y como el nuevo gobernador
político, surgido de las leyes de reconstrucción dictadas por
el Congreso. Pero, como el fallo sólo se refería, en esa parte,
a la personería del Estado de Texas, la cuestión constitucional
sobre la validez o nulidad de los actos políticos del Congreso y del
Presidente a propósito de la reorganización de los estados rebeldes,
no tenía que ser examinada por el tribunal.
Esto, no obstante, el Juez Chase, que había disentido del fallo de la
Corte, en el caso de "Georgia v. Stanton", en cuanto se declaraba
incompetente "por razón de la materia", por tratarse de una
cuestión política, parece que hubiera querido, en el caso de "Texas
v. White", dejar establecido que la Corte no trataba la misma cuestión
política, sólo por no ser la que estaba en discusión en
ese caso, pues de otra manera la habría tratado.
Así lo consignó expresamente en dos pasajes de su notable sentencia.
Tratando de los actos ejecutados por el Presidente en esa época, el Juez
Chase dijo: "Si la acción ejercida entonces, estaba o no, a todos
respectos, autorizada por la Constitución, no es necesario determinarlo.
El poder ejercido por el Presidente, se supuso, indudablemente, que emanaba
de sus funciones constitucionales como comandante en jefe; y, en tanto que la
guerra duraba, no puede negarse que podía establecer gobiernos temporáneos
en los distritos rebeldes, ocupados por fuerzas nacionales, o adoptar medidas
en cualquier Estado para el establecimiento de un gobierno de Estado fiel a
la Unión, empleando, sin embargo, en esas medidas sólo aquellos
medios y agentes que estuviesen autorizados por leyes constitucionales"
(Wallace, 7, pág. 729 y sig.).
Debe de allí deducirse, lógicamente, que si los actos del Presidente
hubiesen estado en discusión o si éstos se hubieran ejercido en
nombre de leyes que no fueran constitucionales, la Corte se habría considerado
autorizada para determinar lo necesario respecto de esos actos, aunque fuesen
puramente políticos.
Y, como si el Juez Chase se hubiera propuesto dejar perfectamente establecido
que, en el caso que fallaba, la Corte habría reaccionado respecto a su
decisión anterior en el caso "Georgia v. Stanton", y se consideraba
ahora competente para juzgar de las leyes de reconstrucción, si ellas
se traían al juicio del tribunal, la mencionada sentencia decía
a su respecto lo siguiente: "Nada hay en el caso pendiente ante nosotros,
que reclame de esta Corte el pronunciamiento de un fallo sobre la constitucionalidad
de alguna cláusula especial de esas leyes" (Wallace, 7, pág.
731); lo que demuestra que, si "en el caso pendiente' algo hubiera reclamado
una decisión de la Suprema Corte "sobre la constitucionalidad de
las leyes de reconstrucción", la Corte, presidida por el Juez Chase,
se habría pronunciado a su respecto, no obstante de tratarse de materias
puramente políticas, según lo había declarado un fallo
anterior del mismo tribunal.
Importa recordar que el caso de "Texas v. White" es posterior al de
"Georgia v. Stanton", y es, por tanto, el último de la serie
de los dictados con motivo de las leyes de reconstrucción; que son las
únicas leyes de intervención de la nación en el territorio
de los Estados, dictadas después de las de sedición y milicia
de mil setencientos noventa y cinco.
En cuanto al juicio de la Corte, sobre las leyes políticas, basta abrir
los volúmenes de sus fallos para encontrar muchos de ellos que las juzgan.
Conviene ante todo, dejar establecido que, por el momento, no se trata de discutir
el carácter de las partes, y la naturaleza de la acción que pueda
traerse ante la Suprema Corte cuando se impugna una ley política. Se
trata sólo de averiguar si existe o no jurisdicción en este tribunal,
para traer ante su juicio tales leyes políticas, y si éstas son
susceptibles de ser declaradas inconstitucionales al ser aplicadas o ejecutadas.
A este efecto, sirven para ilustrar la cuestión algunos casos de la misma
jurisprudencia norteamericana.
Entre las medidas que siguieron a las leyes de reconstrucción de los
Estados Unidos, después de terminada la guerra civil, el Congreso dictó
una ley, con fecha primero de mayo de mil ochocientos setenta y cinco, garantiendo
a los que habían sido esclavos una igualdad perfecta de derechos con
los demás habitantes de los Estados Unidos, pretendiéndose que
esa ley era dictada con motivo de las enmiendas XIII y XIV de la Constitución.
Esa ley imponía penas a los que impidiesen el goce completo de esos derechos
a los ciudadanos de cualquier raza o color, y, como algunos propietarios de
hoteles y empresarios de teatros negasen la entrada en sus establecimientos
a los negros, la Corte tuvo cinco casos en que se discutió la constitucionalidad
de esa ley.
Pueden ellos verse en el tomo ciento nueve, página tres y siguientes
de los fallos de la Corte de los Estados Unidos, y allí se verá
que la ley fue declarada inconstitucional en cuanto a su aplicación,
en los Estados de la Unión; no pronunciándose el tribunal, en
cuanto a su eficacia sobre los territorios federales y el distrito de Columbia.
En esos casos se estudiaron las facultades del Congreso en lo que se refiere
a la legislación que éste puede establecer sobre las materias
que, según la Constitución, afectan la soberanía relativa
de los Estados que forman la República; y allí quedó establecido
que, el Congreso no tienen autoridad constitucional para dictar leyes tendientes
a obligar a los Estados a no practicar los actos que les están prohibidos
por la Constitución, declarándose que si esos actos prohibidos
se ejercían, el remedio no está en las leyes del Congreso, sino
en los fallos de los tribunales federales.
Allí se estudiaron cuestiones eminentemente políticas, puesto
que todo el fallo versó sobre el alcance de la enmienda XIV de la Constitución,
en la que, después de declarar cuales son los ciudadanos de los Estados
Unidos, se consigna la prohibición siguiente: "Ningún Estado
podrá dictar o cumplir una ley por la cual se disminuyan los privilegios
o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni podrá Estado
alguno privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad sin el correspondiente
juicio en derecho; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción
una igual protección de las leyes".
El Juez Bradley, estudiando el alcance de esta cuestión constitucional,
reconocía que la última parte de la enmienda XIV, cuando dice:
"El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia (en force) las
disposiciones de este artículo por una legislación adecuada",
daba al Congreso facultad para dictar leyes que llegasen al fin que la Constitución
se propone; es decir, a hacer que sean nulos e inocuos los actos y las leyes
de los Estados contrarios a esa prohibición; pero esas leyes no podían
ser otras que aquellas que autorizan a los tribunales federales, para declarar
nulas tales leyes y tales actos de los Estados, sin que, en caso alguno, se
reconociese el poder de legislación del Congreso para intervenir directamente
dentro de los territorios de los Estados, a fin de hacer efectivas aquellas
prohibiciones.
La soberanía del Estado llega hasta poder dictar, ilegalmente, leyes
prohibidas por la Constitución; pero la soberanía de la Nación,
las hará no viables, por medio de la justicia federal.
Del hecho de existir una prohibición sobre los Estados, no nace el derecho
del Congreso para dictar leyes que los afecten directamente, interviniéndolos
para hacer efectivas aquellas prohibiciones.
Y fue fundándose en estas doctrinas que la Corte Suprema de los Estados
Unidos, declaró inconstitucional la ley de primero de Marzo de mil ochocientos
setenta y cinco, tendente a garantir a los negros los derechos que les acordaba
la cláusula XIV de la Constitución.
Es, sin duda alguna, también una facultad eminentemente política
la que tienen el Presidente de la República y el Congreso para hacer
tratados con las naciones extranjeras; pero de esta circunstancia no puede deducirse
que la validez de las cláusulas de esos tratados, cuando ellas son contrarias
a la Constitución Nacional, no puedan ser traídas al juicio de
los tribunales nacionales.
La Constitución ha declarado que en la República Argentina no
hay esclavos, agregando que los que lo fuesen en otros países, quedan
libres por el mero hecho de pisar el territorio de la Nación.
Supóngase, por ejemplo, que estuviese en vigor el tratado de extradición
que, en catorce de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete, celebró
el Gobierno de la Confederación Argentina con el Imperio del Brasil,
y cuyo artículo sexto decía así: "Serán devueltos
los esclavos pertenecientes a los súbditos brasileros que, contra la
voluntad de sus señores, pasasen por cualquier motivo al territorio de
la Confederación Argentina y se hallasen allí"; autorizándose,
por otra cláusula, a los amos para deducir su reclamo "ante autoridad
competente", cuando el dueño del esclavo llegase en seguimiento
de él "para sacarlo del territorio argentino".
Ese tratado no fue canjeado, y por tanto, no está vigente; pero él
fue hecho por el Presidente de la Confederación Argentina; fue sancionado
por el Congreso Nacional, y se encuentra inserto en la publicación oficial
de la "Colección de tratados celebrados por la República
Argentina", en el tomo primero, página quinientas cuarenta y cuatro.
En frente de esa violación flagrante y expresa del artículo quince
de la Constitución Nacional actual, cuya disposición existía
ya en la de mil ochocientos cincuenta y tres, ¿podría alguien
negar a la justicia federal el derecho de amparar al esclavo perseguido, sosteniendo
que se trataba de una "cuestión política", por ser precisamente
un acto internacional el que se traería al juicio del tribunal?
¿Podría alguien negar que, aun cuando la materia tratados
internacionales, sea puramente política, las cláusulas
de esos tratados sancionados por el Congreso, promulgados y canjeados por el
Presidente de la República, pueden ser declaradas irritas y nulas por
tribunales federales, si ellas son contrarias a la Constitución?
Seguramente nadie podría defender la validez del tratado contra el texto
expreso de la Constitución; y así como el poder judicial no podría
desconocer a los poderes políticos de la Nación su facultad indiscutible
para celebrar tratados con las naciones extranjeras, tampoco puede negarse a
aquél el derecho de examinar y fallar sobre la validez de sus cláusulas,
cuando una cuestión judicial se produzca a su respecto. (Howard, 6, p.
656).
Lo primero la facultad de hacer tratados, y su oportunidad
es del exclusivo resorte de los poderes políticos y sobre ese punto no
puede promoverse caso alguno ante los tribunales federales, porque serían
cuestiones políticas que no llegan hasta la justicia. Lo segundo la
validez de las cláusulas de un tratado, puede ser materia de
decisiones del Poder Judicial.
Aún por razones menos fundamentales que éstas, la Suprema Corte
de Estados Unidos, declaró inconstitucional la ley que como corolario
del tratado celebrado con el Emperador de la China, dictó el Congreso
considerando punible, como acto de conspiración, el hecho de impedir
que cualquier chino, en cualquier Estado gozase de los derechos y franquicias
que el tratado les reconocía.
La Corte creyó que esa ley del Congreso invadía en una parte los
derechos de los Estados, y aun cuando ella importase el cumplimiento de un compromiso
internacional, sus artículos fueron declarados nulos (Baldwin v. Frank,
U. S. C., vol. 120, pág. 768).
Es también, por la Constitución Nacional, atribución política
del Congreso, la de admitir nuevas provincias en la Unión Argentina;
pero la Constitución ha prescrito circunstancias especiales e indispensables
para que una nueva provincia pueda formarse dentro del territorio de otra, o
por la anexión de terrritorios vecinos, cedidos por dos o más
provincias actuales.
La ley que reconociese la existencia de una nueva provincia sería, pues,
una ley eminentemente política, y el acto por el que se declarase legal
el gobierno constituido en ese nuevo Estado argentino, sería, igualmente,
un acto político.
Y, sin embargo, si el Congreso crease por sí la nueva provincia, en territorios
que no fueran federales, tomándolos de los que actualmente pertenecen
a otras provincias, la ley inconstitucional que eso estatuvera, sería
susceptible de ser llevada ante la justicia federal; y el gobierno del nuevo
Estado podría ser declarado ilegal por esta Suprema Corte, aun cuando
hubiese sido reconocido como legítimo por los poderes políticos
de la Nación.
Supóngase que actualmente, ampliando las últimas leyes de intervención
dictadas, el Congreso resolviese que, al reorganizarse las autoridades de Buenos
Aires, se fraccionase su territorio en tres porciones, que serían otras
tantas provincias, con capitales respectivamente en San Nicolás de los
Arroyos, en La Plata y en Bahía Blanca. Supóngase que esos tres
gobiernos se organizasen conforme a las leyes del Congreso, y que luego viniesen
a seguir ante la Corte los pleitos pendientes entre la provincia de Buenos Aires
y particulares, pretendiendo cada uno la representación del Estado por
la parte del territorio que pretendiera corresponderle.
¿Podría negarse a la Corte la facultad de examinar esa ley del
Congreso, estudiar su constitucionalidad y validez, y resolver por sí
cuál era el gobierno que representaba al Estado de Buenos Aires, para
los efectos de los juicios pendientes ante ella?
Seguramente, nadie podría pensar en hacerlo.
Según se afirma en la demanda, el interventor ha asumido el gobierno
de la Provincia de Santa Fe, y debe suponerse que, en su consecuencia, ejerce
la administración del Estado. En este carácter puede contraer
obligaciones que afecten los intereses generales de la Provincia o intereses
particulares de sus habitantes.
¿Podría negarse la procedencia de la acción que, una vez
reorganizada la Provincia de Santa Fe dedujese ante la justicia federal contra
actos administrativos del interventor, o la excepción que ella opusiera
a demandas que contra ella se dirigieran para exigir el cumplimiento de obligaciones
por él contraidas, en ejercicio del gobierno de aquella Provincia, fundándose,
en uno y otro caso, en la nulidad de la ley que lo llevó a Santa Fe?
Seguramente no.
Podrían citarse otros muchos casos en los que la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos, se ha ocupado de estudiar y deducir puntos afectados
por leyes puramente políticas; sobre todo aquellas en que se han puesto
en cuestión las enmiendas XIV y XV de la Constitución norteamericana,
tendientes a garantir los derechos políticos de los negros, tan combatidos
por la legislación y por los actos de los Gobiernos de los Estados del
Sud.
A este respecto convienen ser consultados el caso "United States v. Reese
et al.", en que se declaró inconstitucional una ley política
del Congreso: y el de "United States v. Crinkshanks et al.", en que
se declaró inaplicable la misma ley por no ser conforme con la Constitución
Nacional. Ambos casos se encuentran en el tomo noventa y dos (Otto, 2) páginas
doscientos catorce y quinientos cuarenta y dos, como también se halla
otro análogo en el tomo ciento diez, página seiscientos cincuenta
y una.
Corresponde ahora, averiguar si la demanda promovida por el doctor Cullen envuelve
la solución de una cuestión política, o si se dirige exclusivamente
a impugnar la constitucionalidad de una ley, sin tomar en cuenta, al efecto,
la materia que le sirve de motivo.
En la demanda no se niega la facultad del Congreso para dictar leyes de Intervención;
ni se pretende que esta Corte pueda ser juez de la oportunidad en que esas leyes
deban y puedan dictarse.
El único objeto ostensible de la demanda, es el de pedir la declaración
de inconstitucionalidad de la ley por violación de los preceptos constitucionales
que reglan los procedimientos para la sanción de las leyes.
Es a la forma en que la ley ha sido sancionada, y no al fondo mismo de ella,
a donde se dirige la acción. No se impugna un acto político del
Congreso, ni se pretende que él ha ultrapasado los límites de
sus facultades legislativas, dictando leyes sobre materias ajenas a sus poderes
delegados. Lo que la demanda pretende, es que no hay ley, por haberse violado
los procedimientos sustanciales que la Constitución ha marcado para la
sanción de las leyes, y esta Corte no podría rechazar de plano
una acción semejante, fundada en que se trata de una cuestión
política, sin que su fallo, a propósito de la jurisdicción,
importase un prejuzgamiento respecto del fondo.
Si una sola Cámara del Congreso sancionase un proyecto de ley, sobre
materias esencialmente políticas, y el Poder Ejecutivo, sin esperar la
sanción de la otra rama del Poder Legislativo, promulgase ese proyecto
como ley de la Nación, es indudable que a nadie se le ocurriría
negar al Poder Judicial la facultad de declarar nulo e inocuo un acto en que
han intervenido legisladores y Presidente, pero que no revestiría los
caracteres de una ley, por no haberse sancionado en la forma prescripta por
la Constitución.
El pleito en que esa declaración se hiciese, no resolvería una
cuestión política, aun cuando fuese política la materia
de que trata el pretendido estatuto. Sería sólo uno de aquellos
casos regidos por la Constitución Nacional, y, en que cualquiera que
sea la nacionalidad o la vecindad de las partes, cualquiera que sea el carácter
que ellas revisten y los derechos que invoquen, caen dentro de la jurisdicción
de los tribunales federales (Fallos de la Suprema Corte de Justicia, serie 2ª,
tomo 12, página 500).
Condensando la argumentación, podría decirse que, en el caso pendiente,
se busca resolver, no una cuestión política, sino un conflicto
entre dos sanciones del Congreso que se dicen en pugna. De las constancias de
autos resulta que, según las publicaciones oficiales acompañadas,
hubo primero una sanción negativa del Congreso, que rechazó en
absoluto la Intervención a Santa Fe, dejando que los acontecimientos
se produjesen y desarrollasen dentro de la órbita y de las instituciones
locales; y después de esa sanción negativa se produjo la sanción
positiva de la ley que ha ordenado que se lleve la intervención a Santa
Fe, a fin de que sus poderes públicos se organicen al amparo del Gobierno
Federal.
Es este conflicto, pues, el que se trae al fallo de la Corte, y no la materia
o cuestión política que pueda ser afectada por estas dos sanciones
encontradas. Y como son los tribunales, y no los poderes políticos del
Gobierno los encargados de resolver estos conflictos, lógicamente se
desprende que esta Corte puede tener competencia para resolverlo.
La Corte de los Estados Unidos ha dicho: "Un caso ocurre dentro del significado
de la Constitución siempre que cualquiera cuestión respecto a
la Constitución, leyes o tratados de los Estados Unidos, han asumido
tal forma que el Poder Judicial es apto para actuar en ella (Osborn v. United
States Bank, Wheaton, 9, pág. 819. Exparte Michigan, Wallace, 4,
p. 211 y 114).
Tratándose de la demanda traída por el doctor Cullen, no puede
negarse que ella contiene la resolución de una cuestión respecto
a la Constitución, puesto que se discute la validez de una ley que se
pretende no existente, por no haber sido sancionada con los requisitos constitucionales,
impugnada en la misma forma en que podría serlo un acto promulgado por
el Poder Ejecutivo, como ley de la Nación, habiendo sido sancionada sin
el quórum constitucional en una Cámara del Congreso o en ambas.
Resolver si tales actos tienen o no el carácter de ley, es una atribución
eminetemente judicial y no política, y, por tanto, ella corresponde a
los tribunales federales.
Haciendo aplicación de estos principios a la cuestión subjudice,
forzosamente tiene que deducirse, como consecuencia, que la ley que ha declarado
intervenida la provincia de Santa Fe, por más que ella es una ley política,
cae bajo el juicio de los tribunales federales, una vez que promulgada, ha comenzado
a ser ejecutada.
Nadie dudaría de la competencia del juez de sección de Santa Fe
para entender en un recurso de habeas corpus que llevase ante el Juzgado cualquier
individuo preso por orden del Interventor, aun cuando el recurso se fundase
en la inconstitucionalidad del nombramiento; como tampoco nadie podría
negar la procedencia de una apelación ante esta Suprema Corte, con arreglo
al artículo catorce de la ley de catorce de Setiembre del año
mil ochocientos sesenta y tres sobre jurisdicción y competencia de los
tribunales federales, contra una sentencia definitiva, dictada por un tribunal
de Provincia nombrado por el Interventor, y argüido de ser inconstitucional,
por no revestir las condiciones de tribunal legal, sino las de una simple comisión
especial, contraria al artículo diez y ocho de la Constitución
Federal.
Y sin embargo, en uno y otro caso, lo que estaría en juicio no sería
el acto del Interventor, que es sólo un instrumento de la ley, sino la
ley misma, lo que viene a demostrar, con toda evidencia, que las leyes políticas
caen bajo el juicio de los tribunales federales, no sólo cuando afectan
derechos civiles, sino cuando afectan derechos de cualquier naturaleza, que
la Constitución Nacional ha garantizado a las Provincias o a los particulares.
Entrando ahora al estudio de la segunda cuestión propuesta, es menester
ante todo, resolver si procede la jurisdicción originaria de la Suprema
Corte en la demanda presentada por el doctor Cullen.
Para decidir este punto es indispensable involucrarlo con el que se refiere
al carácter que tenía el Gobierno provisorio de Santa Fe, al dictar
el decreto de foja una, porque de la solución de esta cuestión
resultará si él representaba o no a Santa Fe al apoderar al doctor
Cullen y, en consecuencia, si aquella provincia es o no parte en estos autos.
Es indiscutible que, entre las facultades de los poderes políticos del
Gobierno Federal, está incluida la de reconocer la legalidad de los gobiernos
existentes, tanto en las naciones extranjeras, como en las provincias que forman
la Unión Argentina.
Sobre esa decisión política no hay recurso legal alguno, por que
jamás podría, de ese conocimiento, surgir una cuestión
judicial, emanada de la Constitución o en pugna con ella.
Pero, será siempre una cuestión judicial y no política
la que se promueva para buscar la declaración de los tribunales federales,
sobre cuál de dos gobiernos de Estado sea el reconocido por los poderes
políticos de la Nación, o sobre si el Gobierno existente en un
país extranjero, o en una Provincia Argentina, es o no reconocido por
aquellos poderes políticos (Luther v. Burden, Howard, 7, pág.
1).
Hay, sin embargo, una cuestión grave a este respecto, que es menester
tener en consideración, sobre todo en nuestro país, donde estas
cuestiones son todavía completamente nuevas.
La célebre sentencia del Juez Taney, dictada en el caso de Luther v.
Burden, estableció que:
"Reside en el Congreso la facultad de decidir qué Gobierno es el
establecido en un Estado.
Porque como los Estados Unidos garantizan a cada Estado un gobierno republicano,
el Congreso debe necesariamente decidir qué gobierno es el establecido
en un Estado, antes de determinarse si es republicano o no.
"Y cuando los senadores y diputados de un Estado son admitidos a los consejos
de la Unión, la autoridad del Gobierno bajo la cual ellos son nombrados,
así como su carácter republicano, queda reconocido por la competente
autoridad constitucional. Y esta decisión es obligatoria sobre los demás
departamentos del Gobierno, y no podría ser discutida en un tribunal
judicial." (Howard, 7, pág. 42).
La misma doctrina ha sido repetida en diferentes fallos de la Corte Americana,
siguiendo las teorías que había establecido El Federalista, número
veintiuno, página ciento doce.
Se ve, pues, que según la teoría americana, la decisión
de la existencia o inexistencia de una forma republicana de gobierno, en un
Estado, es previa a todo reconocimiento o desconocimiento de las autoridades
políticas en él establecidas.
Nada queda a la discreción o arbitrio interpretativo. La decisión
debe ser expresa y el Congreso sólo puede adoptarla al aceptar o rechazar
los miembros de sus Cámaras respectivas, porque, en esas oportunidades,
el Senado y la Cámara de Diputados no proceden como cuerpos legislativos,
sino como verdaderos tribunales judiciales.
En el caso que hoy está pendiente de esta Corte, no hay ley ni acto alguno
de los poderes políticos de la Nación que hayan declarado que,
en la provincia de Santa Fe, no existe un Gobierno republicano.
La ley de intervención y los decretos del Poder Ejecutivo no lo han dicho
expresamente, y no sería permitido a la interpretción o a la implicancia
deducirlo autoritativamente.
Por otra parte, si la legalidad de los Gobiernos locales de Provincia, hubiese
de juzgarse por las conclusiones de la sentencia del Juez Taney, entonces quedaría
más caracterizada la competencia de los tribunales federales, para deducir
si el Gobierno existente en una Provincia, ha sido o no reconocido por los poderes
políticos de la Nación.
Acontecimientos de fecha casi reciente pueden servir de ejemplo decisivo a este
respecto.
La provincia de Santiago del Estero, después de una revolución
que derrocó a las autoridades que estaban en ella constituidas, fue intervenida
por el Gobierno Federal, a los efectos de los artículos cinco y seis
de la Constitución Nacional.
Al amparo de la intervención se reconstituyeron todos sus poderes públicos,
organizándose con nuevo personal el Poder Ejecutivo y la Legislatura,
y en cuanto al Poder Judicial se le respetó en su composición.
Dos vacantes a senadores por esa Provincia existían en el Congreso Nacional
por esa época.
La Legislatura derrocada por la revolución eligió senador al señor
Absalón Rojas, y la nueva Legislatura, organizada bajo los auspicios
de la Intervención nacional, designó para senador al Congreso
al señor Pablo Lascano.
Ambos ocurrieron al Senado, después de terminada la Intervención,
y cuando los poderes políticos que hasta hoy existen en la provincia
de Santiago del Estero, funcionaban regularmente.
El Senado aceptó los diplomas presentados por el señor Rojas,
y rechazó los presentados por el señor Lascano.
Según las conclusiones de la sentencia del Juez Taney, el hecho de la
aceptación del senador Rojas importa el reconocimiento como legal de
la Legislatura que hizo su nombramiento; así como el rechazo del diploma
del señor Lascano, importa el desconocimiento de la Legislatura que le
nombró, siendo obligatorias estas sanciones para los demás poderes
políticos de la Nación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional,
ha continuado manteniendo relaciones con las autoridades de Santiago del Estero,
que fueron desconocidas por la sanción del Senado al rechazar el diploma
del señor Lascano, y nadie podría objetar el derecho con que,
en un caso judicial cualquiera, perteneciente al fuero federal, los Tribunales
de Justicia de la Nación podrían intervenir en el caso, estudiar
los antecedentes y decidir cuál de las dos Legislaturas de Santiago del
Estero es la que está constitucionalmente reconocida por los poderes
políticos de la República.
La justicia federal no podría ocuparse de la cuestión política
que podría surgir entre el Presidente de la República y el Senado,
por haber el uno continuado reconociendo a la autoridad legislativa de Santiago
expresamente desconocida por el otro; pero las cuestiones judiciales que pudieran
surgir con motivo de leyes sancionadas por la actual Legislatura, aunque ellas
se fundaran en el desconocimiento de la autoridad de ese cuerpo, siempre podrían
ser traídas ante los tribunales federales.
Es éste precisamente el punto hoy en debate ante esta Suprema Corte.
No se trata de pedir que este Tribunal, en ejercicio de una autoridad, de una
jurisdicción de que carece, reconozca la legalidad del Gobierno provisorio
de Santa Fe, a los efectos políticos de su autoridad, dentro de los límites
de aquella Provincia. Se trata únicamente de decidir, para los solos
efectos de esta demanda, si ese Gobierno provisorio, ha sido o no reconocido
como tal por los poderes políticos de la Nación, y, si en consecuencia,
puede avocarse la representación de la provincia de Santa Fe, al solo
efecto de producir esta demanda originariamente ante la Corte.
Para resolver las cuestiones de competencia, a fin de hacer prosperar una demanda,
basta que la personería del recurrente esté prima faciae acreditada,
sin perjuicio de que, en el curso del proceso, aquella personería sea
desconocida, y la incompetencia del tribunal sea declarada, una vez sustanciado
el punto con la debida tramitación legal.
Así, en el caso ocurrente, se ha acompañado varios telegramas
de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que, por el tratamiento que en
ellos se da al doctor Mariano N. Candioti, y por el propio contenido de algunos
de ellos, prueban que el mencionado doctor Candioti era reconocido, por el Presidente
de la República, como Gobernador de Santa Fe, a la fecha que se dictó
la ley de Intervención en aquella Provincia.
Para que su personería sea aceptada prima faciae, bastan esos documentos,
cuya autenticidad ha sido acreditada por el certificado del Director General
de Correos y Telégrafos de la Nación.
Si, más tarde, se han producido actos oficiales, que hayan cambiado las
condiciones de aquel Gobierno, esos actos no han sido judicialmente traídos
al conocimiento de la Corte, o es, precisamente, contra ellos que se dirige
la demanda (Luther v. Burden).
Así también lo ha creído la Suprema Corte de los Estados
Unidos, en los casos citados en que se impugnó la constitucionalidad
de las leyes de reconstrucción. Allí fueron los Gobiernos provisorios
de los Estados de Mississipi y de Georgia, quienes promovieron las demandas,
una contra el Presidente Johnson y la otra contra el Ministro Stanton, y la
Corte no objetó la personería de esos Estados, por más
que sus Gobiernos habían sido expresamente desconocidos por las leyes
del Congreso, que suprimiendo la existencia misma de esos Estados, convirtiéndolos
en circunscripciones militares.
Esos Estados habían sido rebeldes y sus autoridades habían sido
dominadas y depuestas por las fuerzas legales de la Nación, después
de sangrienta guerra.
Los Gobiernos que invocaban ante la Corte la representación de esos Estados,
eran simples Gobiernos de hecho, que se habían organizado, después
de la rebelión, por grupos de ciudadanos sin carácter de autoridad,
y que habían mantenido correspondencia y habían enviado comisiones
al Presidente de la República. Su origen no era electivo, y, sin embargo,
en ninguno de los dos casos citados, la Corte se ocupó de desconocerles
el carácter que ellos invocaban como demandantes, limitándose
en un caso (State of Mississippi v. Johnson), en el que el Presidente era el
demandado, a declarar que: "Es verdad que un Estado puede promover una
demanda original ante esta Corte, y es verdad que, en algunos casos, ella puede
ser dirigida contra los Estados Unidos. Pero estamos convencidos de que esta
Corte no tiene jurisdicción en una demanda tendiente a impedir que el
Presidente ejerza las funciones de sus deberes oficiales; y que, por tanto,
semejante demanda no puede prosperar entre nosotros" (Wallace, 4, pág.
501).
En el otro caso (State of Georgia v. Stanton), la Corte se limitó a declarar
que no era competente por razón de la materia del litigio, por considerarla
una "cuestión política" aun cuando a este respecto disintió
el Chief justice Chase, (Wallace, 6, pág. 77).
Como se ve, en ninguno de ambos casos, la personería de los Estados fue
desconocida, por el hecho de ser gobiernos provisorios los que invocaban su
representación; y, lo que aún es peor, esos mismos provisoriatos
habían sido expresamente declarados ilegales por el Congreso.
La ley de reconstrucción, de Mayo dos de mil ochocientos sesenta y siete,
dictada por el Congreso norteamericano, empezaba diciendo: "Por cuanto
ningún Gobierno legal de Estado, o adecuado para la protección
de la vida y de la propiedad existe actualmente en los Estados rebeldes de Virginia,
Carolina del Norte, Carolina del Sud, Georgia, Mississippi, Alabama, Luisiana
Florida, Texas y Arkansas; y, por cuanto es necesario que la paz y el orden
se impongan en los mencionados Estados hasta tanto que un Gobierno leal y republicano,
pueda legalmente establecerse: Por tanto, se resuelve: etc., etc.".
Como se ve, cuando los Estados de Georgia y de Mississippi, ocurrieron a la
Corte, ya los gobiernos provisorios de estos habían sido expresamente
desconocidos por el Congreso, y, sin embargo, el tribunal no rechazó
in limine su personería, cuando se presentaron diciendo de inconstitucionalidad
de la ley misma que les desconocía su caracter.
En esos casos se discutió la persona y los derechos de los demandados;
pero no se objetó la personería invocada por los demandantes,
que habían mantenido correspondencia oficial telegráfica con el
Presidente de la República, quien les había dado el tratamiento
de gobernadores. (Véase Robert Irelan, The Republic, etc., vol. XVIII,
página doscientos ochenta y dos y siguientes).
La declaración de la Corte, por otra parte, en el caso de Georgia v.
Stanton, ni podía ser otra que la que fue, ni modifica en lo mínimo
la jurisprudencia establecida por aquel tribunal respecto a lo que él
entiende por "cuestiones políticas".
Para los Estados Unidos, según las leyes y los debates del Congreso,
los diez Estados que se sublevaron, habían dejado de ser Estados de la
Unión, para convertirse en territorios conquistados por medio de las
armas.
Es verdad que hay un caso notable (Texas v. White) en que para los efectos civiles
y en cuanto se refería a derechos de terceros, la Corte declaró
que Texas nunca había dejado de ser un Estado de la Unión; pero
en lo que a la política se refiere, la decisión de los departamentos
políticos de la Nación, fue otra.
Efectivamente: los Estados rebeldes, no sólo se habían segregado
por acto público de los Estados Unidos, sino que habían constituido
una nacionalidad independiente, dictando una nueva Constitución federal
y nuevas constituciones locales; y, organizando un Gobierno nacional con Presidente,
Congreso y Poder Judicial, distinto del de la Unión. Su carácter
de lbeligerantes en la guerra, les había sido reconocido por Gobiernos
extranjeros, y, lo que empezó por ser una guerra civil, puede decirse
que terminó por ser una guerra internacional.
Sometidos por la fuerza, los Estados del Sud, fueron considerados por el Congreso
como meras agrupaciones reunidas sobre territorios conquistados, que debían
organizarse no con arreglo a las leyes preexistentes en ellos, sino con arreglo
a leyes del Congreso, que dictaban las reglas de la reorganización, entrando
en todos los detalles de ella, desde las condiciones que debían tener
los electores, hasta los procedimientos que debían emplearse para dejar
establecido el nuevo Gobierno constitucional en cada Estado.
Las Constituciones primitivas, así como las que se dictaron después
de la rebelión fueron declaradas caducas, obligándose por las
leyes del Congreso y por las proclamaciones del Presidente, a los Estados rebeldes,
no sólo a adoptar nuevas Constituciones, sino a incluir en ellas la abolición
de la esclavatura, imponiéndose, además, a las nuevas Legislaturas,
como condición para poder enviar sus senadores al Congreso, el deber
de aceptar las enmiendas XIII, XIV y XV, con que la Constitución Nacional
había sido aumentada a propósito de la guerra y sus consecuencias.
En estas condiciones políticas se hallaba el Estado de Georgia, cuando
ocurrió a la Corte Suprema, pidiendo que se estorbase el cumplimiento
de las leyes de reconstrucción, porque ordenaban expresamente el desconocimiento
del actual Gobierno del Estado para sustituirlo por otro.
Lógicamente, la Corte debió declararse incompetente, porque allí
sôlo se trataba de una cuestión política. No eran los tribunales,
sino los poderes políticos de la Nación, los que debían
declarar cuándo los Estados rebeldes volverían a ser considerados
como Estados de la Unión. Las leyes del Congreso habían sido demasiado
expresas al respecto, para poder ser tergiversadas: los rebeldes no tendrían
derechos de Estado, hasta tanto se reorganizasen con un gobierno fiel a los
Estados Unidos.
Se les aplicaba la ley internacional en las guerras de conquistas; y con razón,
se les negaba el derecho de ampararse a una Constitución Nacional que
habían desconocido, que habían derogado por medio de una Convención
que sancionó otra nueva, y que habían combatido con las armas
hasta ser vencidos.
El caso en que ocurre ante esta Corte Argentina, el Doctor Cullen, a nombre
del Gobierno Provisorio de Santa Fe, es completamente distinto.
Ni aquel Gobierno, ni la Provincia, han sido declarados rebeldes. Las autoridades
derrocadas por la revolución, como las que las sustituyeron, han prestado
acatamiento al Gobierno Federal; su Constitución local y sus leyes reglamentarias
están en vigor, y la ley que ha enviado allí la Intervención,
lejos de haber declarado que en aquella Provincia no existe un gobierno "leal
a la Nación", ha mandado que la reorganización de los poderes
públicos se haga con arreglo a las leyes de Santa Fe, lo que importa
reconocer la forma republicana del gobierno que ellas establecen.
En el caso de Georgia y los demás Estados rebeldes, era una cuestión
política la formación de los nuevos gobiernos, porque se trataba
de "una reconstrucción" de Estados, bajo nuevas disposiciones
constitucionales; en el caso de Santa Fe todo lo que el Congreso ha dispuesto
es la reorganización del Gobierno ordinario regular, desaparecido por
la revolución, pero con arreglo a las mismas leyes en vigor.
Se comprende, pues, cómo el primer caso puede ser una "cuestión
puramente política", por cuanto se trata de un acto político,
consecuencia de una guerra nacional; mientras que el otro puede sólo
ser un "caso judicial", desde que se trata de una ley dictada por
el Congreso, en uso de las facultades legislativas, y sin que la Nación,
ni su Gobierno, hayan sido afectados por la revolución que triunfó
en Santa Fe.
El Gobierno provisorio de Georgia, no era, para los poderes políticos
de la Unión, sino una prolongación del Gobierno rebelde, y así
lo declaró el Congreso en el preámbulo de sus leyes. La base que
servía a la reconstrucción era la inexistencia declarada y reconocida
de todo Gobierno "fiel" a los Estados Unidos, y el objeto de la intervención
en los Estados rebeldes, era el propósito "federal" de darles
una nueva existencia como Estados de aquella Confederación.
El Gobierno provisorio de Santa Fe, por el contrario, aparece en estos autos,
como la continuación del Gobierno local de Santa Fe, irregular en su
forma de organización, pero fiel a la autoridad federal, y reconocida
por ella como tal Gobierno. La intervención no tiene fines nacionales,
ni va allí con motivo de hechos que afecten al Gobierno federal.
No es dudoso que, dentro de la Constitución Nacional, los Gobiernos de
Estado, para ser garantizados en su existencia, deben tener su origen en la
elección popular. Nuestra forma de Gobierno en la Nación y en
las Provincias, no es sólo republicana, es sustancialmente representativa,
porque las funciones del poder no son sino simples delegaciones del único
soberano, que es el pueblo.
Pero, en nuestra historia política, antes y después de la organización
definitiva de la Nación, los Gobiernos Provisorios, reconocidos por los
demás Gobiernos locales o por el Gobierno federal, han desempeñado
papel de Gobiernos legales en muchas ocasiones.
Los acontecimientos humanos, más poderosos que todas las previsiones,
producen, a veces, situaciones en que la ley positiva violada tiene que someterse
a la ley fatal de lo imprevisto.
Como entre nosotros, en los Estados Unidos, también, han tenido los tribunales
que estudiar estas cuestiones, y más de una vez, lo han hecho reconociendo
la validez de esos Gobiernos provisorios.
En el caso Cross v. Harrison (Howard, 16, pág. 164), la Suprema Corte
de los Estados Unidos, estudiando las facultades del Gobierno local, que, en
la Alta California, siguió al tratado de paz, después de la guerra
con Méjico, trajo a su examen la legalidad de ese Gobierno, declarando
que, aun cuando el territorio había sido conquistado por los Estados
Unidos, y después cedido por Méjico, el Gobierno provisorio existente
al tiempo de la cesión, era el Gobierno legal, y continuó como
tal hasta que el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales para legislar
sobre los territorios federales, lo reorganizó.
Aunque la materia que produjo ese juicio fuese sólo una cuestión
de impuestos, no puede dejarse de reconocer que el punto capital en debate,
y la base de la resolución de la Corte, fue la legalidad de aquel gobierno
que creó los impuestos.
Esta necesidad que a veces se presenta, de reconocer la existencia de esos gobiernos
provisorios, se hace todavía más premiosa, si ella se estudia
a la luz de nuestras propias instituciones constitucionales.
La intervención del Gobierno Federal en el territorio de las Provincias
con excepción del poder judicial es un accidente
extraordinario en la vida de la nación. Las Provincias tienen, dentro
de sus propias facultades, los elementos de poder y de autoridad indispensables
para su propia existencia. La sedición local, en tanto que no se requiera
por autoridad competente la intervención federal, no es un motivo para
que la vida independiente de la Provincia desaparezca.
Lejos de ello, los conflictos domésticos que se producen en el territorio
de un Estado, deben resolverse dentro del Estado mismo por sus propios poderes
públicos, habiendo dado la Constitución los medios de hacerlo
al extremo de poder movilizar la guardia nacional, en la medida que ellos solos
juzguen conveniente (Luther v. Burden, Howard, 7, pág. 1ª).
Si la revolución triunfa, y las autoridades derrocadas no reclaman la
intervención federal, o el Congreso la rechaza, la nación debe
dejar que los poderes públicos se reconstituyan bajo los solos influjos
de las nuevas autoridades provisorias. La revolución no es un derecho:
pero es un hecho susceptible de crear derechos.
En los fallos de esta Suprema Corte (tomo 1°, pág. 59) se encuentra
uno que podría bien tener aplicación a las teorías antes
desarrolladas. Una revolución derrocó en mil ochocientos sesenta
y ocho al Gobernador de Corrientes, don Evaristo López, quien, después
de haber presentado su renuncia y de haberle sido ésta aceptada, salió
a campaña, organizó fuerzas, y pretendió recuperar el Gobierno.
Titulándose Gobernador legal de Corrientes, celebró un contrato
para la proveeduría de sus fuerzas, y, más tarde, ese contrato
motivó el caso ante esta Corte, por demanda traída por los contratistas
contra la provincia de Corrientes. La Corte conoció en la demanda, y,
al rechazarla el nuevo Gobierno de aquella Provincia reconoció que: "era
cierto que una revolución popular puso al señor López en
el caso de renunciar; pero que las revoluciones se legalizan por el asentimiento
de los pueblos, y el orden que de ellas surja, cuando se consolida, es legal.
Que así sucedió con la revolución hecha al señor
López, etcetera, etcetera".
El fallo de la Corte absolvió a la provincia de Corrientes; pero, para
hacerlo, tuvo que estudiar y resolver la cuestión política discutida,
declarando que don Evaristo López había dejado de ser Gobernador,
por haber reconocido la legalidad de la Legislatura ante la cual presentó
su renuncia, y que, por tanto, no podía después desconocerla,
y atribuirse la facultad de contratar a nombre de la Provincia, cuando esa renuncia
había sido ya aceptada.
En este caso, la Corte se ocupó exclusivamente de una cuestión
política, que dio como resultado de su fallo, el reconocimiento por ella
de la legalidad de un Gobierno surgido de una revolución local.
El Gobernador López había pedido la Intervención y, como
ésta no se sancionó, el Gobierno revolucionario fue reconocido.
Esta materia de las intervenciones del Gobierno federal en el territorio de
los Estados, no está reglamentada por nuestra legislación propia,
ni los precedentes que la sirven de comentario pueden establecer sobre ella
una regla invariable.
No acontece lo mismo en los Estados Unidos, donde las intervenciones no tienen
casi precedentes. Allí, una ley de veintiocho de febrero de mil setecientos
noventa y cinco facultó al Presidente para intervenir en los casos en
que la autoridad del Gobierno fuera requerida por la Legislatura, o, en su defecto,
por el Ejecutivo de algún Estado, donde se hubiere producido una sedición,
quedando así el Congreso desligado de tener que dictar nuevas leyes en
cada caso en que un Estado requiriese la intervención y dejando sólo
al criterio del Presidente la apreciación de si el caso caía o
no dentro de los términos de la Constitución o de la ley de mil
setecientos noventa y cinco.
Pero cuando se ha tratado del restablecimiento de la forma republicana de gobierno,
entonces el Congreso ha reclamado para sí el derecho de resolver el caso,
y la Corte Suprema se lo ha reconocido por la autoridad de dos grandes fallos,
fundados por dos grandes jueces: Taney y Chase.
Ambos magistrados han reconocido, y la Corte con ellos, que el Presidente de
los Estados Unidos opera en ejercicio de su facultad para suprimir insurrecciones,
cuando es requerido por un Gobierno de Estado; y que esta facultad es necesaria,
porque la acción debe ser inmediata, dada la urgencia del caso de una
conmoción sediciosa.
En cuanto a la facultad para proveer a la reconstrucción de los Gobiernos
locales, por violación o desaparición de la forma republicana,
ella nace de la obligación que tienen los Estados Unidos de garantir,
a cada Estado de la Unión, una forma republicana de Gobierno; pero esa
garantía parece que ha sido dada al Estado, en su condición de
pueblo o comunidad política en contraposición a un gobierno. Así
lo ha establecido terminantemente un fallo americano (Wallace. 7, pág.
721).
En este punto no hay reglas precisas, porque es imposible determinar cuándo
está efectivamente violada la forma republicana, tratándose de
Gobiernos locales, que pueden revestir una tiranía con las exterioridades
de un Gobierno organizado por los poderes públicos que la Constitución
ha determinado como indispensables para que la Nación preste a las Provincias
su garantía de existencia política.
Es, precisamente, por ese motivo que, tanto Taney como Chase han reconocido
que "en el ejercicio de las facultades conferidas por la cláusula
de la garantía (de una forma republicana), como en el ejercicio de todos
los poderes constitucionales es indispensable reconocer una discreción
necesaria en la elección de los medios a emplearse al efecto"; pero
el notable fallo que consigna este principio, agrega, sabia y prudentemente,
que es esencial, sin embargo, que los medios que se empleen sean necesarios
y adecuados para llevar a efecto el poder acordado para la restauración
del Estado a sus relaciones constitucionales, bajo una forma republicana, y
que ningún acto se ejecute, ni se ejerza autoridad alguna, ya sea que
esté prohibido o ya sea que no esté autorizado por la Constitución"
(Wallace, 7, pág. 629).
Parece, pues, desprenderse de estos principios, que, cuando la Intervención
se lleva a un Estado, por violación de la forma republicana, es indispensable
comenzar por declarar que esa forma no existe en el Estado intervenido.
..... el caso ocurrente no ha sucedido esto; de manera que no debería
afirmarse que la ley que se impugna en la demanda traída por el Doctor
Cullen, haya desconocido expresamente la existencia del Gobierno provisorio
cuya representación él invoca.
Es innegable que, en la provincia de Santa Fe, a la época de la demanda,
no funcionaba el Gobierno cuya existencia legal fue reconocida por el Congreso
al aceptar los Diputados y Senadores elegidos por aquella Provincia; pero esto
no basta para dejar establecido que el Gobierno provisorio no tenía existencia
transitoria.
La ley que ha decretado la Intervención en Santa Fe, no ha declarado
que en aquella Provincia esté violada la forma republicana, y, si bien
ha ordenado la reconstrucción de sus poderes públicos, ha dicho
que, esos actos, deben producirse con arreglo a la Constitución Nacional
y las leyes de la Provincia intervenida.
Los procederes del Interventor no le están fijados por la ley, y esos
procederes, por tanto, pueden considerarse elementos de la ley misma.
Sí, pues, la ley no ha desconocido expresamente la existencia del Gobierno
provisorio de Santa Fe; si, por el contrario, la única constancia oficial
que, en autos, existe a este respecto, son los telegramas de los Secretarios
de Estado del Presidente de la República, que reconocen en aquel Gobierno
Provisorio al Gobernador de Santa Fe, esta Corte no tiene, en el expediente,
elementos que la autoricen a desconocer en el Doctor Mariano N. Candioti, la
personería que se atribuye, al apoderar al Doctor Cullen, y, por tanto,
teniendo él en esta causa la representación de la provincia de
Santa Fe procede la jurisdicción originaria de esta Suprema Corte.
Por estos fundamentos: se declara competente esta Suprema Corte para entender
en esta demanda, y corran los autos en traslado al Doctor Baldomero Llerena,
teniéndose presente, a los efectos de la notificación, lo expuesto
en el otrosí. Luis V. Varela.-